أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-12
379
التاريخ: 16-9-2016
598
التاريخ: 16-9-2016
462
التاريخ: 16-9-2016
481
|
وهي من القواعد الفقهيّة المشهورة، بل المجمع عليها (1) ؛ إذ لم ينقل من أحد الخلاف، ولا حاجة في إثباتها إلى إقامة الدليل على عدم الضمان، بل يكفي عدم ثبوت الدليل على الضّمان؛ لأنّ مجرّد عدم ثبوت الضمان كافٍ في عدمه، كما هو الشأن في سائر الموارد التي يشك فيها في ثبوت حكم تكليفي، أو وضعي مترتّب عليه حكم تكليفي، والعمدة في المقام ملاحظة شمول دليل ضمان اليد لما نحن فيه وعدمه؛ لأنّ دليل ضمان من أتلف لا يرتبط بالمقام بعد كون مورده تحقّق التلف مستنداً إلى الغير ولو لم يكن المال في يده، والمفروض في المقام تحقّق التلف من دون استناد إلى الأمين، بل كونه سماويّاً مثلًا، وكذا دليل ضمان الغارّ الثابت في قاعدة الغرور قاصر عن إفادة حكم المقام بعد عدم ثبوت تغرير في محلّ البحث هنا، فالعمدة ملاحظة قوله صلى الله عليه و آله: على اليد ما أخذت حتّى تؤدي، وفي بعض النسخ حتّى تؤدّيه (2) ، وأنّه هل يشمل اليد الأمانيّة أم لا؟
ربما يقال باختصاصه باليد المعنونة بعنوان العادية، أو باليد غير المأذونة من قبل المالك، أو من قبل اللَّه، ومعلوم أنّ يد الأمين- سواء كانت الأمانة مالكيّة كالعين المستأجرة عند المستأجر، والمرهونة عند المرتهن، والعارية عند المستعير، أو كانت شرعية كاللقطة عند الملتقط أيّام التعريف، أو المال المجهول المالك، أو أموال الغيّب والقصّر عند الحاكم، أو المأذون من قبله، ومثل ذلك- ليست بيد عادية ولا غير مأذونة؛ لأنّ الفرض ثبوت الأمانة والإذن إمّا من طرف المالك، وإمّا من اللَّه تبارك وتعالى.
والوجه في الاختصاص، إمّا دعوى انصراف القاعدة في نفسها عن اليد الأمانيّة؛ بمعنى أنّه لا يفهم منها عند الملاحظة إلّا غيرها، وإمّا دعوى كون كلمة الأخذ المأخوذة في دليل القاعدة ومدركها ظاهرة في الأخذ غير المجاز، ولا تشمل مطلق القبض، فإنّ النسبة بين الأخذ وبين القبض العموم المطلق، وإمّا دعوى ورود التخصيص عليها بعد شمولها في نفسها لليد الأمانيّة، والدليل على التخصيص الروايات المتكثرة الواردة في عدم ضمان الأمين، ولكن يبعّد هذا الاحتمال إباء سياق القاعدة عن التخصيص المتداول في باب العمومات.
وكيف كان، فإن قلنا بعدم شمول القاعدة للمقام، فهو يكفي دليلًا على عدم الضمان، وإن قلنا بالشمول، فاللازم ملاحظة الروايات الواردة بعنوان التخصيص، فنقول:
منها: ما في الوسائل عن كتاب المقنع للصدوق قال: سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال: نعم ولا يمين عليه (3) ، وقد نبّهنا مراراً على أنّ الإرسال بهذا النحو- أي بنحو الإسناد إلى المعصوم عليه السلام- من دون الرواية- لا يوجب قدحاً في سند الرواية؛ لأنّه بمنزلة التوثيق للوسائط، فالرواية لا مجال للإشكال فيها من جهة الإرسال.
وأمّا من جهة الدّلالة، فظاهر السؤال يدلّ على مفروغية عدم الضمان في محلّ البحث؛ لأنّ محطّ نظر السائل أنّه إذا كان المستودع غير ثقة وقد تحقّق التلف في يده، وهو يدّعى وقوعه من دون استناد إليه، بل لأجل آفة مهلكة سماوية مثلًا، هل يقبل قوله في ذلك؟ وهو يدلّ على وضوح عدم الضمان مع العلم بعدم استناد التلف إليه، كما لا يخفى.
ومنها: مرسلة أبان بن عثمان المروية في الوسائل عمّن حدّثه، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يُسرق، أعَلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً (4).
ومقتضى تعليق الحكم بعدم الغرامة في الجواب على كون الرجل أميناً ثبوت الحكم في جميع موارد ثبوت الأمانة، ولو في غير مورد السؤال، من دون فرق بين أن تكون الأمانة مالكيّة أو شرعيّة.
ومنها: ما في المستدرك عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: ليس على المؤتمن ضمان (5) ، وهو نص في عدم ثبوت الضمان على المؤتمن، ولكن شموله للأمين من قبل اللَّه دون المالك، غير ظاهر.
ومنها: ما في الوسائل أيضاً عن قرب الإسناد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: ليس لك أن تأتمن من خانك، ولا تتّهم من ائتمنت (6) .
ومنها: غير ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المتعدّدة من الوديعة والعارية واللقطة وغيرها، الدالّة على عدم ثبوت ضمان على الأمين. نعم، هنا بعض الروايات الظاهرة في الضمان؛ مثل ما ورد في القصّار والصائغ:
كرواية يونس قال: سألت الرّضا عليه السلام عن القصّار والصائغ أيضمنون؟ قال:
لا يصلح إلّا أن يضمنوا (7) .
ورواية الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصّار والصائغ احتياطاً على الناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً (8) .
ورواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب، الحديث (9) .
والظاهر أنّ المراد من التطوّل الذي تدلّ عليه رواية الحلبي هو التطوّل في مقام العمل، مع جواز التغريم الذي هو متفرّع على ثبوت الضمان، وعليه : فلا ينافي التضمين من ناحية أمير المؤمنين عليه السلام مطلقاً، ويؤيّده بل يدلّ عليه مرسلة
الصدوق، أنّ أبا عبد اللَّه عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا وكان عليّ بن الحسين عليهما السلام يتفضّل عليهم (10) .
مع أنّ موردها صورة الإفساد والإتلاف التي يكون الحكم فيها الضمان بمقتضى القاعدة والنصوص الكثيرة (11) الواردة في صورة الإفساد، فالتفضّل والتطوّل لا ينافي الضمان، ولكنّه حيث يكون في المقام رواية اخرى ظاهرة في عدم الضمان، وهي:
رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار؟
فقال: ليس يضمنان (12).
ودلالتها على حكم صورة التلف ظاهرة.
وروايتان ظاهرتان في التفصيل في مثل القصّار في الضمان وعدمه بين صورتي الأمن والإتّهام :
إحداهما: رواية أبي بصير المشتملة على قول أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه لا يضمّن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلّا أن يكونوا متّهمين (13) .
وثانيتهما: رواية محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره، فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصّار مأموناً؟
فوقّع عليه السلام هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء اللَّه (14) .
يكون مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة في المقام هو التصرّف في المطلقات منها، وحملها على الرواية المفصِّلة التي يكون مقتضاها ثبوت الضمان مع التهمة وعدم كونه مأموناً، وعدمه مع كونه كذلك، وعليه تتحقّق المخالفة مع الروايات المتقدِّمة الظاهرة في عدم ضمان الأمين مطلقاً، فاللازم أن يقال: إنّ الروايات الدالّة على الضمان في المقام خارجة عن محلّ البحث؛ لأنّ موردها صورة الشك في تحقّق التلف في يد الصائغ والقصّار ومثلهما.
والدليل عليه - مضافاً إلى التعليل بكون تضمين أمير المؤمنين عليه السلام إنّما هو لأجل الاحتياط على أمتعة الناس - ذيل رواية السكوني الدالّ على أنّه لم يكن يضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب؛ فإنّ مقتضاه أنّه مع العلم بثبوت التلف واستناده إلى أمر آخر دون مثل الصائغ، لم يكن هناك تضمين أصلًا، فالتضمين الثابت في الصدر إنّما هو في مورد الشك في تحقّق التلف أو الشكّ في الاستناد إلى العامل واحتمال كونه هو المتلف.
ومنه يظهر أنّ مورد الرواية المفصِّلة أيضاً إنّما هو خصوص صورة الشكّ، ويؤيّده بل يدلّ عليه أنّ نفس هذا التفصيل لا يلائم إلّا مع هذه الصورة؛ فإنّ الإتّهام وعدمه لا يرتبطان إلّا بما إذا كان هناك شكّ، وإلّا فمع العلم بثبوت التلف وعدم الاستناد إلى العامل لا يكون فرق بين المتّهم وغيره، فالإنصاف أنّ الروايات الدالّة على عدم الضمان محكّمة.
هذا ما ورد في باب الإجارة، وقد ورد في أبواب اخر بعض ما يدلّ على الضمان؛ مثل ما ورد في باب المضاربة بمال اليتيم، وأنّ العامل ضامن (15) .
وما ورد في العارية ممّا يدلّ على ضمان عارية الدرهم والذهب والفضة (16) . وما ورد في الوصيّ ممّا يدلّ على ضمانه في الجملة (17) . وما ورد في باب اللقطة وأنّه إذا تلفت فالواجد ضامن لها (18) ولكنّها على تقدير عدم إمكان حملها على ما لا ينافي الروايات المتقدّمة، يكون مفادها ضمان الأمين في الجملة، ولا بأس به؛ لأنّ قاعدة عدم ضمان الأمين قابلة للتخصيص، ولا مجال للالتزام بإبائها عنه أصلًا.
ثمّ إنّه مع ما عرفت من وجود روايات متكثرة واردة في المسألة، وأنّ الأمين لا يكون ضامناً إلّا مع التعدّي أو التفريط، يشكل الاستدلال في مقابل عموم قاعدة ضمان اليد- على تقديره- بإجماع الفقهاء وإرسالهم المقام إرسال المسلّمات؛ فإنّه مع وجود روايات متكثّرة دالّة على عدم الضمان، وثبوت حجيّة بعضها من جهة السّند أيضاً، لا يبقى مجال للإجماع ولا لدعوى كونه دليلًا مستقلّاً في مقابل الروايات، كما لا يخفى. نعم، لو كانت الروايات بأجمعها قاصرة من حيث السّند، لكان الإجماع كاشفاً عن الاعتبار وجابراً للضعف من جهة السّند.
وكيف كان، فالعمدة على تقدير شمول قاعدة ضمان اليد هي الرّوايات الواردة في عدم ضمان الأمين. هذا كلّه من جهة الدليل على القاعدة.
وأمّا من سائر الجهات، فيقع الكلام في امور:
الأمر الأوّل: أنّ الضمان المنفي هنا هو الضمان الثابت في قاعدة اليد، وهو كون المال في ذمّة ذي اليد وفي عهدته، الذي هو أمر اعتباري عند العقلاء والشرع وإن كان بينهما اختلاف في بعض الموارد، وهو أي ثبوت المال في العهدة- وبتعبير الرواية «على اليد»- يستمرّ إلى أن يتحقّق أداء نفس المال مع وجوده وإمكان أدائه أو أداء مثله أو قيمته عند تلفه أو ما بحكمه، فمرجع الضمان المنفي هنا إلى عدم ثبوت المال التالف على عهدة الأمين وفي ذمّته، فلايجب عليه أداء مثله أو قيمته، وقد عبّر في مرسلة أبان المتقدّمة بأنّه ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.
الأمر الثاني: أنّ المراد من الأمين هو مقابل الخائن الذي إذا وقع مال الغير تحت يده وفي اختياره لا يأبى من الخيانة فيه الموجبة لتلفه أو لحصول منقصة فيه، وهل المراد من الأمين من كان غير خائن في نفسه وبحسب وصفه الواقعي، كما اشتهر توصيف النبيّ صلى الله عليه و آله به قبل البعثة؛ حيث كانوا يخاطبونه صلى الله عليه و آله بأنّه أمين، أو أنّ المراد منه في المقام هو المؤتمن الذي ائتمنه صاحب المال بالنسبة إلى ماله الذي أوقعه تحت يده؟
وعلى التقدير الثاني، هل المراد بالمؤتمن من كان مورداً لوثوق صاحب المال، واطمئنانه بأنّه يكون محفوظاً عنده بجميع أجزائه وأوصافه، ولا يتحقّق منه الخيانة بالنسبة إليه أصلًا. أو أنّ المراد بالمؤتمن من كان طبع جعل المال في اختياره مقتضياً لعدم خيانته؛ مثل ما إذا كان بصورة الوديعة التي غرضها حفظ المال، أو العارية التي يكون غرضها الانتفاع مع بقاء المال بجميع شؤونه وإن لم يكن مورداً للوثوق بوجه أصلًا؟
لابدّ للوصول إلى ما هو المراد من الأمين في القاعدة المبحوث عنها في المقام، من ملاحظة عدم اختصاصها بالأمانة المالكيّة وشمولها للأمانة الشرعية التي يكون الإذن فيها من قبل الشارع، ومن الواضح عدم تحقّق الأمانة في مقابل الخيانة بحسب الوصف الواقعي في كثير من مواردها، كما أنّه لا معنى لتحقّق الإئتمان في جميعها بمعنى الوثوق بأنّه لا يتحقّق منه الخيانة ولا يصدر منه الخلاف.
كما أنّه لابدّ من ملاحظة رواية المقنع المتقدّمة التي وقع فيها السؤال عن المودع إذا كان غير ثقة، فإنّ ظاهره تحقّق الإيداع من المالك مع عدم وثوقه بالمستودع، إلّا أن يقال: إنّ المراد هو عدم الوثاقة في القول غير المنافي للأمانة في مقام العمل، أو يقال بخروجه عن الوثاقة بعد الإيداع وإن كان متّصفاً بها حينه، ولكنّ الاحتمالين الأخيرين بعيدان، والظاهر هو الأوّل.
ثمّ إنّه لابدّ من ملاحظة أمر ثالث؛ وهو أنّ استثناء صورة التعدّي والتفريط من ضمان الأمين هل يكون بنحو الاستثناء المتّصل، كما هو ظاهر عنوان القاعدة، أو بنحو الاستثناء المنقطع الذي مرجعه إلى زوال وصف الأمانة في إحدى الصورتين؟ والمراد بالتعدّي هو أن يفعل فعلًا يضرّ بالمال الذي يكون تحت يده؛ كما إذا كان المال حيواناً فجعل غذاءه ممّا لا يناسبه، كما أنّ المراد بالتفريط هو ترك فعل موجب لتلفه؛ كما إذا ترك تغذيته بالمرّة في مثال الحيوان.
ربما يقال بالثاني كما اختاره المحقّق البجنوردي في قواعده الفقهية (19) ، حيث ذكر أنّ عدم التعدّي والتفريط مأخوذان في حقيقة الأمين، والاستثناء في القاعدة مستدرك؛ لأنّه إذا صدر عنه التعدّي أو التفريط فهو خائن وليس بأمين، فهما ضدّان.
ولكن ما أفاده- مضافاً إلى ما عرفت من كونه خلاف ظاهر عنوان القاعدة- فرع كون المراد من الأمين هو الأمين بحسب وصفه الواقعي في مقابل الخائن كذلك، وهو أوّل الكلام، بل محلّ منع بعد ما عرفت من عدم ثبوته في كثير من موارد الأمانة الشرعيّة بل المالكيّة، على ما مرّ من ظهور السؤال في الرواية في ذلك.
وبما ذكرنا ينقدح أنّ المراد من الأمين في المقام هو المؤتمن، وأنّ المراد من المؤتمن هو الذي يكون طبع جعل المال بيده مقتضياً لعدم خيانته، وكأنّه يكون مقيّداً به من دون فرق بين أن يكون الإذن من المالك أو من اللَّه، ولا يشترط ثبوت وصف الأمانة له في نفسه، ولا الوثوق بكون المال محفوظاً عنده، وعليه: يكون استثناء صورة التعدّي والتفريط بنحو الاستثناء غير المنقطع. نعم، لابدّ حينئذٍ من إقامة الدليل عليه، وسيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى.
ويدلّ على ما ذكرنا رواية المقنع ومرسلة أبان المتقدّمتين ، حيث وصف الإمام عليه السلام الرجل بكونه أميناً مع عدم تعرّض في السؤال لثبوت وصف الأمانة له، ولا للوثوق لصاحب المال بعدم تحقّق الخيانة منه أصلًا، فمعناه أنّ نفس جعل المال في يد المستبضع مقتض لذلك وإن لم يكن هناك أمانة واقعاً ولا وثوق أصلًا.
الأمر الثالث: في استثناء صورة التعدّي أو التفريط من الحكم بعدم ضمان الأمين، ولا يخفى عدم ورود هذين العنوانين في دليل شرعيّ حتى يجب التكلّم في مفادهما من حيث موضوعيّتهما للحكم الشرعي، بل الوجه في ثبوت الضمان في موردهما- مع ملاحظة أنّ المتفاهم العرفي من عنوان التعدّي هو التجاوز؛ أي التجاوز عن دائرة الإذن والتعدّي عمّا هو المأذون فيه، ومن عنوان التفريط هو التضييع، فالتعدّي هو الإفراط والتجاوز، والتفريط هو التضييع- هو كون التلف في موردهما مستنداً إلى من كان المال في يده، فيتحقّق عنوان الإتلاف الذي هو سبب مستقلّ لتحقّق الضمان؛ لقاعدة الإتلاف التي هي قاعدة مستقلّة غير قاعدة ضمان اليد.
والوجه فيه: وضوح أنّه لو غذّي الحيوان بما لا يناسبه كمّاً أو كيفاً فتلف، يكون تلفه حينئذٍ مستنداً إلى من فعل به ذلك، كما أنّه لو ترك تغذيته بالمرّة يستند التلف إلى التارك.
وعليه: فالوجه في ثبوت الضمان في موردي التعدّي والتفريط هو صدق الإتلاف حينئذٍ، ولا شبهة في عدم شمول الروايات المتقدّمة الدالّة على عدم ضمان الأمين لصورة الإتلاف، بل موردها صورة التلف عنده؛ فإنّ مورد السؤال في رواية المقنع المتقدّمة صورة انعدام المال مع الشكّ في كونه بنحو التلف، أو الإتلاف، مع دعوى من كان المال في يده الأوّل، وظاهره أنّه مع العلم بحصول الإتلاف واستناد التلف إليه لا يبقى مجال لتوهّم عدم ثبوت الضمان، كما أنّ مورد المرسلة المتقدّمة صورة الهلاك أو السرقة من دون مدخليّة المستبضع في ذلك أصلًا.
وأمّا قوله عليه السلام: ليس على المؤتمن ضمان ، فالمتفاهم العرفي منه هو عدم الضمان مع التلف، لا ما يشمل صورة الإتلاف أيضاً، فبعد قصور أدلّة عدم ضمان الأمين للشمول لصورة الإتلاف يكون مقتضى سببيّة الإتلاف للضمان ثبوته مع التعدّي والتفريط الموجبين لتحقّق الإتلاف.
وعلى ما ذكرنا يصير استثناء صورتي التعدّي والتفريط من قبيل الاستثناء المنقطع، لا بالنحو الذي ذكر سابقاً، بل من جهة أنّ مورد القاعدة صورة التلف، والصورتان واردتان في مورد الإتلاف، فتدبّر.
نعم، قد يتحقّق عنوان التعدّي مع عدم صدق الإتلاف وتحقّق الاستناد، كما في مورد صحيحة أبي ولّاد (20) المعروفة الواردة في مورد اكتراء البغل إلى مكان معيّن، فتجاوز عمّا أذن له إلى مكان آخر، الدالّة على ثبوت الضمان لو تلف البغل، وأنّه يضمن قيمة بغل يوم المخالفة.
والوجه في ثبوت الضمان فيه- مضافاً إلى إمكان دعوى صدق الإتلاف في مثل هذا المورد أيضاً، فتدبّر-: أنّه مع التعدّي والتجاوز عمّا أذن له، يكون مقتضى قاعدة «اليد» ثبوت الضمان فيه؛ سواء قلنا بأنّ المراد من اليد فيها هي اليد العادية، أو اليد غير المأذونة، أو مطلق اليد، ولا دلالة للروايات المتقدِّمة الواردة في عدم ضمان الأمين على نفي الضمان في هذه الصّورة؛ لعدم شمولها لها بوجه، كما لا يخفى.
الأمر الرابع: قد مرّت الإشارة- بل التصريح مراراً- إلى أنّ المراد من الأمانة في هذه القاعدة أعمّ من الأمانة المالكية والأمانة الشرعيّة .
والمراد بالأولى هو ما إذا كان وقوع المال بيده بإذن المالك، أو من هو بحكمه كوكيله أو الوليّ، وبالثانية هو ما إذا كان الإذن المزبور من قبل اللَّه تبارك وتعالى دون المالك.
فمورد الاولى جميع المعاملات التي تصدر من المالك أو من بحكمه، بدون أن تكون متضمّنة لنقل العين؛ سواء كان من جهة تمليك المنفعة كباب الإجارة، أو تمليك الانتفاع كالعارية، أو كان الغرض مجرّد كونه محفوظاً عنده كالوديعة، أو كان الغرض أن يعامل معه بحصّة من الربح كالمضاربة، أو أن يزرع فيه بحصّة من الحاصل كالمزارعة، أو أن يسقيه بحصّة من الثمرة كالمساقاة، أو أن يحمله من مكان إلى مكان آخر كالحمّال والمكاري، ففي جميع هذه الموارد تكون الأمانة مالكية.
ومورد الثانية جميع الموارد التي يكون الإذن فيها من طرف الشارع، كالمعاملات التي تقع على أموال الغيّب والقصّر بدون أن يكون فيها نقل العين، كجميع ما ذكرنا في موارد الأمانة المالكية، وكذلك في مثل اللقطة التي يكون الملتقط مأذوناً فيها من قبل الشارع مادام مشغولًا بالتعريف، فالأمانة في القاعدة تشمل كلتا الأمانتين.
الأمر الخامس: أنّه قد انتقض عموم هذه القاعدة بموارد:
الأوّل: المقبوض بالسّوم، حيث حكموا فيه بالضمان (21) ، مع أنّ وقوع المال تحت يد القابض إنّما هو بإذن المالك أو من بحكمه، كما هو المفروض في المقبوض بالسّوم.
وربما يجاب تارة بأنّ هذه المسألة خلافية، وقد ذهب جمع إلى عدم الضمان معلّلًا بأنّه أمانة مالكية (22) ، واخرى بأنّه يمكن أن يقال بأنّه ليس القبض فيه بعنوان الأمانة، بل بعنوان أن يكون عند اختيار القابض للاشتراء مضموناً عليه بالمسمّى (23) ، وبعبارة اخرى : يكون قبضه وأخذه بعنوان المقدّميّة للشراء الذي يكون فيه الضمان بالمسمّى، فهو خارج عن الأمانة المالكيّة والشرعية بالتخصّص لا بالتخصيص، فلا تنخرم به القاعدة؛ لأنّه خارج عن موضوع الأمانة.
أقول: لا خفاء في بطلان الجواب الثاني ؛ لأنّ الأخذ بعنوان المقدمية للشراء الذي يكون فيه الضمان بالمسمّى، لا يوجب الخروج عن الأمانة المالكية بعد وضوح كون المال واقعاً تحت يده بإذن المالك، وكان الغرض منه أنّه على تقدير تعلّق غرض القابض به، وموافقة شرائه لمصلحته، أن يتحقّق منه الشراء، فالمقدميّة لا تقتضي إسراء حكم ذي المقدّمة إليها، خصوصاً بعد عدم ترتّبه عليها أحياناً؛ لعدم موافقته لغرض القابض، وعدم تحقّق الاشتراء عقيبه.
فالحقّ أن يقال: إنّ مبنى الحكم في المقبوض بالسّوم إن كان هو القاعدة، فهي تقتضي عدم الضمان؛ لأنّه أمانة مالكية يجري فيها ما يجري في سائر الموارد، وإن كان هو الدليل الخاصّ، فلا مانع منه على فرض تماميّته؛ لصلاحية أدلّة عدم ضمان الأمين؛ لورود التخصيص عليها، وعدم إبائها عنه.
الثاني: المقبوض بالعقد الفاسد، حيث حكموا فيه بالضمان (24) ، وأجروه مجرى الغصب في جميع الأحكام، إلّافي الإثم في خصوص صورة الجهل بالفساد، مع أنّ القابض مأذون من قبل المالك، من دون فرق بين قبض الثمن بالإضافة إلى البائع، أو المثمن بالنسبة إلى المشتري.
والجواب عنه: أوّلًا: أنّ مورد القاعدة في الأمانة المالكية ما إذا كان وقوع المال تحت يد الغير بإذن المالك مع حفظ كونه مالكاً، وأنّ غير المأذون مأذون عن المالك ومن قبله في أن يكون ماله تحت يده، فالمفروض كون الآذن مالكاً والمأذون غير مالك، وأمّا القبض في المقبوض بالعقد الفاسد، فإنّما يتحقّق بتخيّل كون القابض صار مالكاً بالعقد الواقع بينهما، ففي الحقيقة يكون تسليم المال من المثمن والثمن، إنّما هو باعتبار كونه مالكاً يستحقّ ملكه وماله؛ ضرورة أنّ تسليم المبيع إلى المشتري من البائع، إنّما هو باعتقاد صيرورته مالكاً للمبيع بالبيع الواقع بينهما، فليس من قبيل إذن المالك للغير ووقوع المال تحت يده مقروناً به، فلا تتحقّق الأمانة المالكية.
وهذا في صورة الجهل بالفساد واضح، ضرورة أنّه مع الجهل واعتقاد صحّة المعاملة لا يكون القبض والإقباض إلّا بتخيّل تحقّق الانتقال وحصول الملكية للقابض، وأنّ المال ماله، فبينه وبين الأمانة المالكية المفروضة في القاعدة بون بعيد.
وأمّا في صورة العلم بالفساد وتحقّق الإقباض معه فربما يقال بأنّ الإقباض من الغير إذن في قبض مال المالك مع حفظ مالكيّته، فيكون ماله عند القابض أمانة مالكية، ولكن يمكن أن يقال بأنّه في هذه الصورة أيضاً لا تتحقّق الأمانة المالكية؛ لأنّ الإقباض ولو مع العلم بالفساد إنّما يبتني على عدم الاعتناء بالفساد الذي حكم به الشارع، وبعبارة اخرى: يحكم نفس البائع مثلًا بصحّة المعاملة على خلاف الشارع، ويأذن في القبض مبنيّاً عليه، وإلّا لا يتحقّق الجمع بين العلم بالفساد وبين الإقباض معه، فتدبّر.
وكيف كان، فلا شبهة في خروج صورة الجهل بالفساد- والقبض معه- عن الأمانة المالكية المبحوث عنها في القاعدة.
وثانياً: أنّ المفروض في الأمانة المالكية- وكذا الشرعية- هو أن يكون وقوع المال تحت يد الغير مأذوناً فيه من دون أن يقع في مقابله عوض، ففي الإجارة التي هي من موارد الأمانة المالكية، وإن كان قد وقع في مقابل المنفعة عوض، إلّا أنّه لم يقع في مقابل العين التي تكون في يد المستأجر بإذن المؤجر شيء، وأمّا في المقبوض بالعقد الفاسد يكون إذن المعطي مقيّداً بالعوض وواقعاً في مقابله. غاية الأمر أنّه حيث لم يمض الشارع العوض المسمّى- لفرض فساد المعاملة- يكون عليه العوض الواقعي من المثل أو القيمة في صورة التلف، فالمقبوض بالعقد الفاسد خارج عن الأمانتين.
الثالث: المبيع التالف في يد البائع قبل قبضه وبعد تحقّق المعاملة الصحيحة، فإنّه مضمون على البائع، وإن كان بقاؤه في يد البائع بإذن المشتري المالك له بمجرّد وقوع العقد.
والجواب: أنّ الدليل على الضمان فيه هي الأخبار الواردة الدالّة على أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (25) ، وقد فهم منها المشهور (26) - باعتبار عدم كونه من قبيل الضمانات وتلف ملك الغير في يده، وإلّا لو كان كذلك لكان مقتضاه الضمان الواقعي؛ أي المثل أو القيمة- انفساخ العقد آناً ما قبل التلف، ورجوع كلّ واحد من العوضين إلى ملك مالكه الأوّل، فالتلف وقع في ملك البائع، وعليه: فلا يرتبط ذلك بالمقام بوجه.
وفي هذه الأخبار احتمال آخر مذكور في محلّه، ولابدّ من البحث في مفاد هذه الأخبار الذي هو قاعدة فقهية مستقلّة إن شاء اللَّه تعالى.
الرابع: المال الباقي في يد الغاصب بإذن المالك، فإنّه حكم فيه بالضمان في البقاء أيضاً، مع أنّه مأذون فيه من قبل المالك على ما هو المفروض.
والجواب: أنّه إن كان البقاء مأذوناً فيه حقيقة من طرف المالك؛ بأن كان الغاصب قد أراد تسليم العين المغصوبة إلى المالك وجعلها في اختياره، ومع ذلك لم يقبل المالك، بل جعلها أمانة عنده، فالحكم بالضمان فيه ممنوع جدّاً؛ لأنّه لا مجال له أصلًا، وكون حدوث الوقوع تحت يد الغاصب بلا إذن لا يقتضي دوام الحكم واستمراره إلى البقاء المغاير للحدوث في الإذن وعدمه.
وإن لم يكن البقاء مأذوناً فيه حقيقة، بل كان مجرّد رضا المالك بالبقاء، فهذا لا يقتضي تحقّق الأمانة المالكية ولا رفع الضمان بوجه أصلًا.
الخامس: أنّهم حكموا بالضمان في اللقطة ومجهول المالك إذا تصدّق به عن طرف صاحبه، ثم وجد المالك ولم يرض بالتصدّق (27) ، مع أنّ أصل يده وكذا التصدّق مأذون من قبل الشارع، فكيف يجتمع ذلك مع الحكم بالضمان؟
والجواب: وقوع الخلط في هذا المورد؛ فإنّ مورد القاعدة على ما عرفت هي صورة التلف، ولا إشكال في أنّه مع تلف المال في يد الملتقط وكذا مال مجهول المالك، لا يتحقّق به الضمان بوجه؛ لأنّه أمانة شرعية.
وأمّا التصدّق الذي هو بمنزلة إتلاف مال الغير، فهو خارج عن مورد القاعدة، والوجه في الضمان فيه مع كونه مأذوناً فيه من قبل الشارع، هو كون الإذن به مقيّداً بذلك؛ بمعنى أنّ الشارع لم يأذن بالتصدّق مطلقاً، بل به مقيّداً بالضمان مع وجدان المالك وعدم الرضا بالتصدّق.
السادس: المأكول في المخمصة، فقد حكم فيه بالضمان (28) مع أنّ الأكل كان مأذوناً فيه من قبل الشارع.
والجواب: ما تقدّم في الأمر الخامس من عدم شمول القاعدة لصورة الإتلاف بوجه، والأكل من مصاديق الإتلاف، وثبوت الضمان فيه مع كونه مأذوناً فيه من قبل الشارع إنّما هو لأجل كون الإذن مقيّداً به، كما في التصدّق في الأمر الخامس.
فانقدح من جميع ما ذكرنا عدم انتقاض القاعدة بمورد من هذه الموارد أصلًا، وأنّ الموارد المتقدّمة التي تخيّل النقض بها كلّها غير مرتبطة بها، وقد عرفت أيضاً أنّه لا مانع من تخصيص القاعدة لو كان هناك دليل على التخصيص؛ لعدم إبائها عنه أصلًا.
هذا تمام الكلام في قاعدة عدم ضمان الأمين إلّا مع التعدّي والتفريط.
_________________
( 1) راجع العناوين: 2/ 485، عنوان 65.
( 2) المسند لأحمد بن حنبل: 7/ 248 ح 20107، سنن الدارمي: 2/ 181 ب 56 ح 2592، سنن ابن ماجة: 3/ 147 ح 2400، سنن أبي داود السجستاني: 548 ح 3561، سنن الترمذي: 3/ 566 ح 1269، السنن الكبرى للبيهقي: 8/ 495 ح 11713، شرح السنة: 8/ 5226، آخر باب ضمان العارية، الخلاف: 3/ 409 مسألة 22، عوالي اللئالي: 2/ 345 ح 10، مستدرك الوسائل: 17/ 88، كتاب الغصب ب 1 ح 4.
( 3) المقنع: 386، وعنه وسائل الشيعة: 19/ 80، كتاب الوديعة ب 4 ح 7.[1]
( 4) الكافي: 5/ 238 ح 4، تهذيب الأحكام: 7/ 184 ح 812، وعنهما وسائل الشيعة: 19/ 80، كتاب الوديعة ب 4 ح 5.
( 5) دعائم الإسلام: 2/ 491 ح 1755، وعنه مستدرك الوسائل: 14/ 16، كتاب الوديعة ب 4 ح 4.
( 6) قرب الإسناد: 72 ح 231، وعنه وسائل الشيعة: 19/ 81، كتاب الوديعة ب 4 ح 9.
( 7) الكافي: 5/ 243 ح 10، تهذيب الأحكام: 7/ 219 ح 958، الاستبصار: 3/ 132 ح 473، وعنها وسائل الشيعة: 19/ 144، كتاب الإجارة ب 29 ح 9.
( 8) الكافي: 5/ 242 ح 3، تهذيب الأحكام: 7/ 22 ح 962، الإستبصار: 3/ 133 ح 478، وعنها وسائل الشيعة: 19/ 142، كتاب الإجارة ب 29 ح 4.
( 9) الكافي: 5/ 242 ح 5، تهذيب الأحكام: 7/ 219 ح 956، الاستبصار: 3/ 133 ح 471، الفقيه: 3/ 162 ح 714، مستطرفات السرائر: 63 ح 43، وعنها وسائل الشيعة: 19/ 142، كتاب الإجارة ب 29 ح 6.
( 10) الفقيه: 3/ 161 ح 706، وعنه وسائل الشيعة: 19/ 47، كتاب الإجارة ب 29 ح 20.
( 11) وسائل الشيعة: 19/ 141- 147، كتاب الإجارة ب 29.
( 12) تهذيب الأحكام: 7/ 220 ح 964، الاستبصار: 3/ 132 ح 477، وعنهما وسائل الشيعة: 19/ 145، كتاب الإجارة ب 29 ح 14.
( 13) تهذيب الأحكام: 7/ 218 ح 951، الفقيه: 3/ 163 ح 715، وعنهما وسائل الشيعة: 19/ 144، كتاب الإجارة ب 29 ح 11.
( 14) تهذيب الأحكام: 7/ 222 ح 974، الفقيه: 3/ 163 ح 720، وعنهما وسائل الشيعة: 19/ 146، كتاب الإجارة ب 29 ح 18.
( 15) وسائل الشيعة: 9/ 83- 89، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 و 2 و ج 19/ 27: كتاب المضاربة ب 10.
( 16) وسائل الشيعة: 19/ 96، كتاب العارية ب 3.
( 17) وسائل الشيعة: 19/ 348، كتاب الوصايا ب 37.
( 18) وسائل الشيعة: 25/ 460، كتاب اللقطة ب 14.
( 19) القواعد الفقهية للمحقق للبجنوردي: 2/ 13.
( 20) وسائل الشيعة: 19/ 119، كتاب الإجارة ب 17 ح 1...
( 21) المبسوط: 2/ 363، شرائع الإسلام: 3/ 238، إرشاد الأذهان: 1/ 362، إيضاح الفوائد: 2/ 166، جامع المقاصد: 4/ 177 و ج 6/ 315، رياض المسائل: 8/ 147، جواهر الكلام: 37/ 72- 73.
( 22) السرائر: 2/ 86، مختلف الشيعة: 5/ 342، مسالك الأفهام: 12/ 174- 175، مجمع الفائدة والبرهان: 8/ 192، كفاية الأحكام: 256.
( 23) تحرير المجلّة: 2/ 21- 22، الفصل السادس.
( 24) السرائر: 2/ 326 و 488، شرائع الإسلام: 2/ 13 و ج 3/ 238، تذكرة الفقهاء: 10/ 290، جامع المقاصد: 6/ 215، مسالك الأفهام: 3/ 154 و ج 12/ 174، رياض المسائل: 8/ 147، كفاية الأحكام: 256 و 260، الحدائق الناضرة: 18/ 466، جواهر الكلام: 22/ 256 و ج 37/ 71،.
( 25) الكافي: 5/ 171 ح 12، تهذيب الأحكام: 7/ 21 ح 89 و ص 230 ح 1003، وعنهما وسائل الشيعة: 18/ 23، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب 10 ح 1. عوالي اللئالي: 3/ 212 ح 59، وعنه مستدرك الوسائل: 13/ 303، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب 9 ح 1.
( 26) انظر غنية النزوع: 229، قواعد الأحكام: 2/ 69، تذكرة الفقهاء: 10/ 112، النظر الثالث، اللمعة الدمشقية: 75، جامع المقاصد: 4/ 308، الروضة البهية: 3/ 525.
( 27) المبسوط: 3/ 320، النهاية: 284- 285، السرائر: 2/ 101- 102، البيان: 218، الروضة البهية: 7/ 95، جواهر الكلام: 16/ 75.
( 28) المبسوط: 6/ 286- 287، شرائع الإسلام: 3/ 230، مسالك الأفهام: 12/ 118- 119، الروضة البهيّة: 7/ 356، جواهر الكلام: 36/ 435.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
مستشار رئيس الوزراء يشيد بحملة العتبة العباسية الإغاثية لدعم الشعب اللبناني
|
|
|